Home Правоведение Лекция 3. Гражданское право
Лекция 3. Гражданское право PDF Печать E-mail
Автор: Александр Леонтьев   
15.03.2012 13:24
  1. Гражданское право как отрасль права РФ: понятие, принципы и система.
  2. Субъекты гражданских правоотношений.
  3. Объекты гражданских прав. Вещные права. Право собственности.
  4. Гражданские обязательства: понятие, основания возникновения и исполнение.
  5. Наследственное право




1. Гражданское право как отрасль права РФ: понятие, принципы и система.

Круг отношений, регулируемых гражданским правом, достаточно обширен. Основное место среди них занимают имущественные отношения, под которыми обычно понимают такие общественные отношения, которые возникают по поводу материальных благ (вещей, работ, услуг и иного имущества). Однако гражданское право регулирует далеко не все имущественные отношения, а только их часть, называемую имущественно-стоимостными. В первую очередь к ним относятся товарно-денежные. Хотя некоторые из этих отношений (обмен вещами, дарение) непосредственно с товарно-денежными не связаны, но, тем не менее, также регулируются нормами гражданского права.

Другой составляющей предмета гражданского права являются личные неимущественные отношения, под которыми следует понимать возникающие по поводу неимущественных благ общественные отношения, в которых проявляются индивидуальные особенности граждан или организации. Гражданским кодексом регулируются только те личные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными.

В гражданском праве применяется диспозитивный метод регулирования, основанный на признании юридического равенства сторон. Это означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны, исходя из занимаемого ею положения. Основное место в нем занимают средства дозволения. Помимо признания юридического равенства участников гражданских отношений, он отличается предоставлением субъектам возможности самостоятельно осуществлять свои права; конфликты между сторонами решаются на основе личной договоренности или судом.

Таким образом, гражданское право определяется как совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения.

Основные начала гражданско-правового регулирования находят своё выражение в принципах гражданского законодательства. Закрепленные в ст. 1 ГК РФ, они могут непосредственно применяться при регулировании общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Принципы гражданского права могут применятся, если есть пробелы в гражданском законодательстве и возникает необходимость в применении аналогии права. К таким принципам относятся следующие:
Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования.

Он сформулирован на основе правила: «разрешено все то, что не запрещено законом», в соответствии с которым субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом. Другим проявлением принципа является то, что большинство норм гражданского права носит диспозитивный характер. Применение этих норм всецело зависит от усмотрения участников гражданского оборота. Они могут реализовывать свою правоспособность по своему усмотрению, приобретать или не приобретать субъективные права и т.д. Ст. 9 ГК устанавливает, что субъекты гражданского права по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Вместе с тем свобода усмотрения участников гражданских правоотношений не безгранична и существует в определенных юридических рамках. В п.3 ст.55 Конституции РФ и п.2 ст.1 ГК установлено, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права;

Этот принцип означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами гражданского права.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;

Необходимость этого правила вытекает из того, что нормы гражданского права выражают в первую очередь частные интересы участников гражданского оборота. Органы государственной власти и местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность субъектов, если они осуществляют ее в соответствии с требованиями законодательства. Однако не допускается только произвольное вмешательство в частные дела. В тех случаях, когда частные интересы входят в противоречие с публичным интересом, гражданское законодательство допускает вмешательство в частные дела граждан и юридических лиц.
Принцип неприкосновенности собственности;

В данном случае собственникам гарантируются правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества иначе, чем по решению суда. Перечень оснований прекращения права собственности помимо воли собственника содержится в ст. 235 ГК РФ.
Принцип свободы договора;

Субъект гражданских правоотношений вправе заключить договор с любым из участников этих отношений, за исключением отдельных случаев, предусмотренных ГК (ст.426): не допускается отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить работы.
Принцип свободного перемещения товаров, услуг, и финансовых средств на всей территории РФ.

Субъекты РФ и другие лица не вправе устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве РФ. Ограничения могут вводится только в случаях, прямо предусмотренных Конституцией: для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74).

Система гражданского права объективно отражает специфику общественных отношений, входящих в предмет данной отрасли. В структуре гражданского права можно выделить общую и особенную части.

Общую часть составляют нормы, применяемые при регулировании любых имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений. Эта часть отражает однородность предмета отраслевого регулирования, служит объединяющим началом для всех отраслевых норм, выражает общность их юридического содержания.

Особенную часть гражданского права составляют нормы, регулирующие специфические общественные отношения, относящиеся к предмету гражданского права. В соответствии с этим внутри гражданского права можно выделить подотрасли: право собственности и другие вещные права, обязательственное право, личные неимущественные права, право на результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право.




2. Субъекты гражданских правоотношений

Участниками гражданских правоотношений могут быть граждане (физические лица), юридические лица (организации), Российская Федерация в целом, ее субъекты, муниципальные образования.

Необходимым условием участия в гражданском обороте является правоспособность и дееспособность лица.

Физические лица обретают правоспособность с момента рождения – граждане могут иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать его, заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью. Полный или частичный отказ от правоспособности не имеет юридической силы. Однако возможность реализовывать эти права определяется дееспособностью лица, имеющей некоторые пределы в зависимости от возраста, состояния здоровья, законопослушности гражданина.

ГК РФ различает следующие виды дееспособности: полная дееспособность (с 18 лет); неполная (частичная) дееспособность малолетних (от 6 до 14) и несовершеннолетних (от 14 до 18); ограниченная дееспособность несовершеннолетних лиц и лиц, злоупотребляющих спиртными или наркотическими средствами; полная недееспособность лиц до 6 лет, а также признанных таковыми судом вследствие психического расстройства. Следует отметить, что любое ограничение дееспособности гражданина возможно только по решению суда.

Понятие юридического лица представлено в п.1 ст.48 ГК РФ, выдвигающей ряд признаков:
Организационное единство юридического лица, которое оформляется его учредительными документами и нормативными актами, регулирующими правовое положение юридического лица.
Наличие у организации обособленного имущества (это отличает юридическое лицо от индивидуального предпринимателя, который владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом не только для занятия предпринимательством). Речь должна идти об имущественной обособленности, которая заключается в способности быть единственным носителем имущественного права.
Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности – участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых.
Выступление в гражданском обороте от собственного имени -возможность от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. Этот признак отражает цель, ради которой создается юридическое лицо.

Таким образом, в гражданском законодательстве юридическое лицо – это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Юридические лица различаются по своим организационно-правовым формам. Организационно-правовая форма юридического лица – это совокупность конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и существенного отличающих данную группу юридических лиц от остальных. Если особенности организационной структуры юридического лица, способов обособления его имущества, его ответственности, способов выступления в гражданском обороте выделяют его из числа остальных, то мы имеем дело с самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. В противном случае речь идет об отдельных разновидностях организаций в рамках одной и той же организационно-правовой формы.

Классификация юридических лиц может быть построена по разным основаниям, но определяющей является разделение юридических лиц по признаку распределения прибыли. Организации, основной целью деятельности которых является получение прибыли и имеющие право распределять ее среди своих участников, называются коммерческими. Организации, имеющие прибыль, но не в качестве основной цели своей деятельности, не обладающие правом распределять ее среди своих участников, называются некоммерческими.

Коммерческие организации

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Разница между ними состоит в том, что хозяйственные товарищества предполагают личное участие своих учредителей в работе организации и создаются в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества), поэтому должны пониматься как объединения лиц. Хозяйственное товарищество, участники которого солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, называется полным товариществом. В качестве участников здесь выступают только предприниматели – индивидуальные или коллективные. Товарищество на вере отличается тем, что состоит из двух категорий участников: полных товарищей, солидарно несущих субсидиарную ответственность, и товарищей-вкладчиков, не отвечающих по обязательствам организации.

Хозяйственные общества представляют собой объединение капиталов лиц без их личного участия и создаются в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. Коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на доли, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающим по ее обязательствам, называется обществом с ограниченной ответственностью.

Общество с дополнительной ответственностью будет отличаться тем, что его участники солидарно несут субсидиарную ответственность в размере кратном стоимости их вкладов в уставной капитал. Специфика ОДО будет заключаться в особом характере имущественной ответственности его участников: во-первых, она является субсидиарной – требования к участникам могут быть предъявлены лишь при недостаточности имущества общества для расчетов с кредиторами; во-вторых, ответственность носит солидарный характер – кредиторы вправе предъявить требования к любому из участников как в полном объеме, так и в части; в-третьих, участники несут одинаковую ответственность, т.е. в равной мере кратную размерам их вкладов в уставной капитал; в-четвертых, общий объем ответственности определяется учредительными документами как величина, кратная размеру уставного капитала.

Коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающим по ее обязательствам, с разделенным на доли уставным капиталом, участники которой обладают на эти доли обязательственными правами, удостоверяемыми ценными бумагами – акциями, называется акционерным обществом. Основное отличие акционерного общества от других юридических лиц заключается в способе закрепления прав участника по отношению к обществу: путем удостоверения их акциями. Уставной капитал АО равен номинальной стоимости приобретенных акционерами акций – обыкновенных и привилегированных. Внесение вклада в уставной капитал общества означает совершение договора купли-продажи акций. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» уставной капитал АО в момент его учреждения должен состоять из определенного числа обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью, а также включать привилегированные акции разных типов, общая доля которых не должна превышать 25 %. Такие акции называются размещенными, поскольку их будущие покупатели (акционеры) уже известны. Обыкновенная (простая) именная акция (выпуск акций на предъявителя запрещен) – это ценная бумага, удостоверяющая права названного лица в ней на участие в общем собрании акционеров общества с правом решающего голоса, на получение информации о деятельности общества, на получение дивидендов, остатка имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательством и уставом. Права держателей привилегированных акций существенно ограничены: они имеют право решающего голоса только при решении вопросов о реорганизации и ликвидации АО и внесении в устав общества изменений и дополнений, ограничивающих права этих акционеров. Основной их привилегией является право получать дивиденды в фиксированной сумме. Наряду с выпуском акций в натуре, т.е. в виде документов на бумаге, все большее распространение получает бездокументарная форма акций. В этом случае акция фактически представляет собой запись о принадлежащих ее владельцу правах, сделанную в специальном реестре.

Акционерные общества различаются порядком размещения акций. Закрытое акционерное общество обязано распределять все акции новых выпусков между конкретными заранее известными лицами. Открытое акционерное общество вправе предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, т.е. проводить на них открытую подписку. Кроме того, число участников ЗАО не может превышать пятидесяти, в противном случае общество должно быть преобразовано в АО либо ликвидироваться.

Производственные кооперативы (артели) представляют собой объединения граждан на основе членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии, и объединении их членами имущественных паевых взносов. Решающее значение здесь имеет личное участие его членов в деятельности организации. Членство в кооперативе понимается как специфическая форма личного участия, совершенно не связанная с участием имущественным. Если в хозяйственном товариществе достигается личное участие в предпринимательской деятельности, то в производственном кооперативе акцент делается на трудовом участии, что предполагает включение участника в состав трудового коллектива. По этой причине число членов кооператива, не принимающих личного трудового участия, ограничено – не более 25 % от общего числа. Участниками производственного кооператива являются, прежде всего, граждане, причем им не требуется статуса индивидуального предпринимателя, но закон допускает и юридические лица. Число членов кооператива не может быть менее 5. Имущество кооператива складывается из паевых взносов его членов, которые не идентичны долям в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ. Права члена в отношении кооператива не обусловлены величиной его пая: каждый член имеет один голос на общем собрании участников. Распределение прибыли и ликвидационного остатка происходит в зависимости от трудового участия. Кооператив может иметь и неделимый пай, при выходе их кооператива участник может требовать выплаты пая, но не доли во всем имуществе.

Товарищества, общества, производственные кооперативы обладают правом собственности на созданное за счет вкладов, а также произведенное ими или приобретенное имущество.

В отличие от них такая коммерческая организация, как унитарное предприятие, не наделена правом собственности на закрепленное за ней имущество. Она имеет на него право хозяйственного ведения или оперативного управления. Специфика этих субъектов заключается в том, что собственником их имущества являются государство или муниципальные образования. По этой причине имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам. Таким образом, государственным (муниципальным) предприятием называется юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного самоуправления в предпринимательских целях или в целях выпуска особого значимых товаров (производства работ, оказания услуг), имущество которого состоит в государственной или муниципальной собственности. Правоспособность таких предприятий является специальной, поэтому в учредительных документах должны быть определены предмет и цели деятельности. Выделяются унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и предприятия, основанные на праве оперативного управления (федеральные казенные предприятия). Первые создаются по решению государственного органа или органа местного самоуправления и существует за счет самостоятельно извлеченной прибыли. Собственник имущества не отвечает по обязательствам такого предприятия и имеет широкие полномочия по вопросам его деятельности: принимает решение о его создании, определяет содержание его специальной правоспособности, назначает на должность и освобождает от должности руководителя. Правовое положение федеральных казенных предприятий специфично. Они создаются для ведение коммерческой деятельности, но могут осуществлять ее за счет бюджетных средств. Такие предприятия создаются по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Они вправе отчуждать или иным образом распоряжаться закрепленным за ними имуществом лишь с согласия собственника. По закону РФ несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Реорганизация и ликвидация казенных предприятий также осуществляются Правительством РФ.

Некоммерческие организации

Некоммерческими называются организации, не преследующие извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками. Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, предусмотренный ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдельных видов организаций. Вместе с тем считать эти разновидности самостоятельными организационно-правовыми формами можно не всегда.

Потребительский кооператив – объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов.

Участниками потребительских кооперативов могут быть как граждане, так и юридические лица, причем наличие хотя бы одного гражданина является обязательным условием. Правовое положение потребительского кооператива в организационном плане и с точки зрения прав участников сходно с производственным кооперативом. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание членов. Коллегиальный исполнительный орган называется правлением. В отличие от производственных кооперативов члены потребительского не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и, по общему правилу, не отвечают по его долгам.

Товарищество собственников жилья (кондоминиум) – некоммерческое объединение лиц – собственников помещений для совместного управления и эксплуатации единого комплекса недвижимого имущества (кондоминиума). Установлено федеральным законом «О товариществах собственников жилья» от 15 июня 1996 г. Оно создается для совместного осуществления домовладельцами своих прав на недвижимое имущество не менее чем двумя домовладельцами (во вновь создаваемых кондоминиумах – 1 лицом, застройщиком).

Общественные объединения – некоммерческое объединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целей. Данное понятие обозначает группу самостоятельных организационно-правовых норм. К их числу Закон об общественных объединениях относит:

  • Общественные организации (объединения на основе членства);
  • Общественные движения (массовые объединения, не имеющие членства);
  • Общественные фонды (не имеющие членства объединения, цель которых заключается в формировании имущества и его использования на общественно полезные цели);
  • Общественные учреждения (не имеющие членства организации, цель которых – оказание конкретных услуг в интересах участников);
  • Органы общественной самодеятельности (не имеющие членства объединения, цель которых – совместное решение гражданами проблем по месту жительства, работы или учебы).


Учредителями общественных объединений выступают граждане (не менее трех человек), а также другие общественные объединения с правами юридических лиц. Закон четко разграничивает членов и участников общественных объединений. Члены оформляют свое участие индивидуальными заявлениями и имеют право избирать и быть избранным в руководящие органы объединения. Участники формально не закрепляют своего участия.

Религиозные организации – объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками (вероисповедание, совершение богослужений, обрядов и церемоний, обучение религии и воспитание своих последователей). С одной стороны, религиозная организация – это объединение не менее чем десяти граждан, с другой – централизованные религиозные организации образуются местными.

Фонды – некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного в ее собственность учредителями. Учредитель, передав имущество в распоряжение фонда, утрачивает все имущественные права на него. В своей деятельности фонд руководствуется целями, определенными учредителями в уставе, и положениями законодательства. Высшим органом фонда является попечительский совет, действующий на общественных началах. Учредитель и фонд не отвечают по обязательствам друг друга.

Учреждения – организации, созданные собственником для осуществления функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Отличительной особенностью учреждения является характер его прав на используемое имущество. Тесная связь учредителя и учреждения проявляется в том, что это единственный вид некоммерческих организаций, обладающих не правом собственности, а правом оперативного управления имуществом. По этой же причине учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения. Взыскания по долгам учреждения может быть обращено только на его денежные средства, самостоятельно приобретенное имущество.

Государственные корпорации – некоммерческие организации, учрежденные РФ путем издания специального закона для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Законодатель впервые отказался от нормативного регулирования правового положения данной организации. Правовой режим такой корпорации должен в каждом конкретном случае определяться специальным законом, которым и будет создаваться корпорация.

Некоммерческие партнерства – некоммерческие организации, члены которой сохраняют права на имущество организации, созданные для оказания содействия своим членам в ведении общеполезной деятельности. Содействие предполагает выполнение хозяйственных функций, не ориентированных на извлечение прибыли. Базируются на основе членства. В отличие от общественных организаций, не обладающих правами на имущество, объем имущественных прав в некоммерческом партнерстве велик. Так, в случае выхода, исключения из партнерства или его ликвидации участник вправе требовать выдачи ему части имущества, переданного в собственность партнерства. Типичными представителями этой формы являются садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие партнерства.

Ассоциации или союзы – объединения юридических лиц, образованные несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах. Участниками таких объединений не могут выступать граждане и государство. Объединяться могут либо коммерческие, либо некоммерческие лица. Им запрещено заниматься предпринимательской деятельность в качестве основной, необходимая имущественная база формируется за счет участников. Они не обладают имущественными правами в отношении своих объединений, поэтому передача вклада участником другим лицам, требование выдела доли при выходе из объединения невозможны.


3. Объекты гражданских прав. Вещные права. Право собственности.


Объект гражданских прав – это различные материальные и нематериальные блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права. Иными словами, это то, на что направлено поведение субъектов гражданских правоотношений. К таким объектам относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги; работы и услуги; информация и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Вещи – данные природой м созданные человеком ценности материального мира, обладающие полезными свойствами, т.е. продукты человеческого труда, предметы, созданные самой природой и используемые человеком (земля, полезные ископаемые). Важнейшим признаком вещей как объектов гражданских прав является их способность удовлетворять те или иные потребности людей. Вещами признаются также живые существа, сложные материальные объекты, виды энергии, жидкие и газообразные вещества.

Как объекты гражданских прав вещи различаются по степени участия в гражданском обороте. Это могут быть вещи, которые меняют собственника без ограничений (разрешенные к обороту), отчуждаемые при определенных условиях (ограниченные в обороте), например, оружие, драгоценные металлы, а также вещи, изъятые из оборота – находящиеся в собственности РФ и не являющиеся объектами сделок (казна государства, недра, леса, воды, ресурсы континентального шельфа).

Важное значение имеет классификация вещей на движимые и недвижимые. К недвижимым вещам относятся вещи, находящиеся в одном месте, обладающие индивидуальными признаками и являющиеся незаменимыми (земельные участки, участки недр, здания, сооружения). Характерным признаком недвижимых вещей является их неразрывная связь с землей. Вместе с тем, отдельные движимые объекты могут быть отнесены законом к недвижимым в силу своей высокой стоимости (воздушные и морские суда, космические корабли и станции).

Специфической чертой правового режима недвижимого имущества является то, что права на него оформляются в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации в органах юстиции. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

Вещи делимые и неделимые. Вещи, которые не меняют в результате раздела своего первоначального назначения, признаются делимыми. Неделимыми считаются те вещи, которые в результате раздела утрачивают прежнее назначение либо несоразмерно теряют в своей ценности. По общему правилу, неделимыми считаются и сложные вещи, представляющие собой комплекс однородных или разнородных предметов.

Вещи одушевленные и неодушевленные. Подавляющая часть вещей относится к неодушевленным. Особую категорию составляют домашние и дикие животные, по отношению к которым применяются общие правила об имуществе, но сделан ряд отступлений: ст. 241 ГК РФ предусматривает возможность принудительного выкупа домашних животных у собственника, который обращается с ними в явном противоречии с установленными правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным.

К числу вещей закон относит деньги и ценные бумаги. Главной особенностью денег является их способность заменять собой практически любой объект имущественных отношений, носящих возмездный характер. Деньги относятся к вещам родовым, заменимым и делимым. Официальной денежной единицей России выступает рубль, являющийся законным платежным средством на всей территории РФ. Эмиссия наличных денег осуществляется в форме банковских билетов (банкнот) и металлической монеты, которые являются безусловными обязательствами Банка России.

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права своего владельца, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Выпуск и обращение ценных бумаг регламентируются ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах».

От иных юридических документов, подтверждающих субъективные гражданские права, ценные бумаги отличаются рядом свойств:
Ценная бумага должна составляться в строго определенной законом форме и иметь реквизиты.
В ней должна быть точно определена та юридическая возможность, на осуществление которой имеет право законный владелец бумаги (право на получение денежной суммы, имущества, на управление акционерным обществом).
Ценные бумаги предполагают возможность их передачи другим лицам.
Ценные бумаги обладают публичной достоверностью: закон предельно ограничивает круг тех оснований, которые позволяют должнику отказаться от исполнения лежащей на нем обязанности. Допускаются возражения только по формальным основаниям (пропуск срока предъявления бумаги, подлог, подделка).
Осуществление воплощенного в ценной бумаге гражданского права возможно только при предъявлении ценной бумаги.

Наиболее распространенными разновидностями ценных бумаг являются:
Облигация (именная или предъявительская), удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также фиксированного в ней процента. Облигация удостоверяет отношения займа между ее владельцем (кредитором) и эмитентом (должником). Правом выпуска облигаций обладают юридические лица и государственные образования;
Акция – ценная бумага, принадлежащая участнику акционерного общества и удостоверяющая права на участие в управлении обществом (право голоса), получение дивиденда, получение части имущества в результате ликвидации АО. Акции могут быть как простыми, так и привилегированными. В последнем случае их владелец, если иное не предусмотрено уставом АО, не имеет права голоса на общем собрании акционеров, но ему гарантирован стабильный дивиденд, не зависящий от величины прибыли АО и преимущественное право на получение части имущества АО в результате его ликвидации;
Вексель – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе плательщика, выплатить к определенному сроку указанную сумму владельцу векселя. Вексель может быть простым (векселедатель является лицом, обязанным произвести выплату) и переводным (обязательство произвести выплаты лежит на ином лице, указанном в векселе);
Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. В таком правоотношении участвуют три стороны: лицо, выписавшее чек (чекодатель), лицо, управомоченное на получение денежных средств по чеку, плательщик (банк или кредитное учреждение). Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его в срок.
Депозитный и сберегательный сертификаты – письменные свидетельства банка о вкладе денежных средств, удостоверяющие право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка;
Банковская сберегательная книжка – подтверждает внесение в банковское учреждение денежной суммы и удостоверяет право владельца на ее получение в соответствии с условиями вклада.

Результаты творческой деятельности составляют объекты интеллектуальной собственности, под которой в гражданском праве понимается исключительное право гражданина или юридического лица на эти результаты. Гражданское право не регулирует процесс создания творческих результатов, но определяет правовой режим использования конечного продукта, охраняет законные интересы его автора. Результаты творческой деятельности – нематериальные блага, объектами гражданских правоотношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в объективную форму, обеспечивающую их восприятие. Материальный носитель творческого результата может передаваться, сам результат сохраняется за его создателем.

Существует особая категория прав, не связанных с обладанием и распоряжением имуществом, принадлежащих гражданам от рождения или в силу закона являющихся неотчуждаемыми. Это личные неимущественные права. К ним относятся: права, неотделимые от конкретной личности - на имя, на защиту чести, достоинства, доброго имени; права, обеспечивающие личную неприкосновенность – право на жизнь и здоровье; права, обеспечивающие неприкосновенность и тайну личной жизни граждан – право на личную, семейную и медицинскую тайну.

Отношение лица к вещи составляет предмет вещного права, а именно обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем воздействия на вещь, находящуюся в сфере его хозяйственного господства.

Признаками вещного права являются следующие:
- Объектом этого права является вещь;
- Вещное право носит бессрочный характер;
- Требования, вытекающие из вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из обязательственных прав;
- Вещному праву присуще право следования;
- Вещные права пользуются абсолютной защитой.

В действующем законодательстве классификация вещных прав отсутствует. Ссылаясь на ст. 216 ГК РФ примерно можно отнести к вещным правам право собственности, право пожизненного наследуемого владения землей, право постоянного (бессрочного) пользования землей, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты.

Существующие вещные права являются производными от права собственности. Как экономическая категория собственность представляет собой отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника.

Совокупность юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность материальных благ определенным лицам, составляет содержание права собственности, которое включает три правомочия: владения, пользования и распоряжения. Под владением понимается нахождение вещи у владельца. Владение может быть законным (титульным) и незаконным. Правомочие пользования предполагает возможность использования имущества путем извлечения из него полезных свойств. Правомочие распоряжения – это возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния, назначения. Отличие собственника от других владельцев заключается в том, что у него эти правомочия представлены в полном объеме, в то время как у других владельцев они являются производными от правомочий собственника. Таким образом, по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом может только собственник. Вместе с тем, пределы его действий определены законом, т.е. собственник не вправе совершать в отношении имущества действия, нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Кроме того, собственник имущества несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск его случайной гибели или повреждения.

В РФ в равной степени признаются и охраняются законом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. При этом следует говорить не о равенстве форм собственности, а о равенстве прав субъектов собственности, находящихся друг с другом в гражданско-правовых отношениях.


4. Гражданские обязательства: понятие, основания возникновения и исполнение

Обязательственное право является одной из наиболее крупных подотраслей гражданского права. Его нормы регулируют общественные отношения, связанные с приобретением товаров в собственность, сдачей имущества в аренду, перевозкой грузов, оказанием услуг, кредитованием и расчетами, использованием результатов творческой деятельности, охраной жизни, здоровья, имущества и т.п. Будучи облечены в правовую форму, эти отношения становятся правоотношениями в виде гражданских обязательств.

Гражданско-правовое обязательство определяется как правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от его выполнения, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Гражданские обязательства имеют свою сферу действия, определенную законом. Поскольку отношения, регулируемые гражданским правом, в том числе и обязательственные, имеют в основе юридическое равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность их участников, они не могут возникать там, где есть властное подчинение одной стороны другой, например, в сфере налогов, государственного управления, финансов. Эти отношения нельзя назвать обязательственными и нормы обязательственного права к таким отношениям не применяются.

Специфика обязательства заключается в его относительном характере: обязанности одной стороны совершить определенные действия противостоит право другой стороны требовать их исполнения. Так, если по договору купли-продажи у покупателя перед продавцом возникает обязанность уплатить цену товара, то у продавца возникает как бы встречное право требовать оплаты. Все возникшие из обязательств гражданские права имеют относительный характер, т.к. им соответствуют обязанности конкретных лиц, от которых можно требовать их исполнения. Отсюда содержание обязательства складывается из прав требования и обязанностей (долгов).

Таким образом, относительность гражданского обязательства заключается в невозможность реализовать возникающие из него права в одиночку, основываясь только на собственной воле. Этим обязательственные права отличаются от абсолютных, например права собственности, которое реализуется собственником по своему усмотрению и требует от третьих лиц бездействия в отношении прав собственника (не нарушать данное право).

Обязательства возникают из оснований, предусмотренных законом, а также из действий граждан и юридических лиц, в силу общих начал гражданского законодательства порождающих гражданские права и обязанности, а именно:

  • из договоров – соглашений лиц об установлении, изменении гражданских прав и обязанностей;
  • из односторонних сделок – действий, направленных на установление, изменение гражданских прав и обязанностей, для совершения которых достаточно выражения воли одной из сторон;
  • из актов государственных органов и органов местного самоуправления;
  • из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
  • вследствие причиненного вреда, а также неосновательного обогащения;
  • на основании других событий, поступков и действий, с которыми закон связывает возникновение гражданских прав и обязанностей.


Субъектами обязательства являются должник – лицо, обязанное совершить действия, кредитор – лицо, имеющее право требовать от должника исполнения обязанности. В практике возможны ситуации, когда на любой стороне обязательства выступает не один, а несколько лиц (солидарная ответственность должников, субсидиарное обязательство третьего лица при неисполнении своей обязанности основным должником).



Кроме того, преобладают не односторонние обязательства, а дву- и многосторонние. Так, в договоре купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар (должник), но вместе с тем он вправе требовать от покупателя уплаты цены за него (кредитор). В свою очередь, покупатель вправе требовать передачи ему товара, предусмотренного договором (кредитор), в то же время обязан обеспечить его принятие и оплату (должник). Таким образом, сложность конструкции гражданского обязательства состоит в определении того, с какой стороны выступают субъекты обязательства и каким гражданским правам противостоят соответствующие юридические обязанности.

Действия, которые должник обязан совершить в пользу кредитора, называют исполнением обязательства. Существует несколько принципов исполнения обязательств:
- принцип надлежащего исполнения, т.е. исполнения в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона или обычаями делового оборота;
- принцип экономичного исполнения – исполнение наиболее целесообразным способом;
Принцип реального исполнения – в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан возместить убытки, оплатить неустойку;
- принцип недопустимости одностороннего отказа от обязательства.

Обязательство считается исполненным надлежащим образом, если оно выполнено самим должником (либо третьим лицом в пользу должника), точно к назначенному сроку, в соответствии с оговоренным местом исполнения. В случае отсутствия кредитора, либо его представителя, очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором, должник вправе исполнить обязательство путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда. Кредитор не вправе принимать исполнение обязательства по частям, если иное не вытекает из закона, договоров, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Основная масса гражданских обязательств возникает на основании заключенного договора. Если содержание внедоговных обязательств зависит только от закона, то содержание договорных определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве.

Общие нормы договорного права в равной степени применимы ко всем договорным обязательствами. Поэтому данные нормы образуют общую часть института договорного права. В зависимости от разновидности отношений выделяются обязательства по реализации имущества, по предоставлению имущества в пользование, по выполнению работ, по перевозкам, по оказанию услуг и т.д. Они составляют особенную часть ГК РФ.

5. Наследственное право

Наследственное право – подотрасль гражданского права, регулирующая юридические отношения, которые продолжают действовать после смерти человека. Смерть прекращает существование человека, как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех прав и обязанностей, которые не прекращаются со смертью человека. Таким образом, наследственное право регулирует переход имущественных прав и обязанностей от умершего человека к его преемникам, т.е. регулирует наследственное право правопреемство.

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего: некоторые личные неимущественные права (право авторства) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т.п.).

Особенности наследственного правопреемства:

- Оно имеет значение только для граждан. Отношения, вызванные прекращением юридического лица, регулируются другими нормами гражданского права.

- Это универсальное (общее) правопреемство. К наследнику переходит весь комплекс имущественных прав и обязанностей, он не может, принят одни права и обязанности, а от других отказаться.

- Наследственное правопреемство всегда непосредственно. Наследник получает права и обязанности прямо от наследодателя, без участия третьих лиц. Если же наследодатель обязывает наследника передать часть имущества какому-либо лицу, то это лицо уже будет не наследником, а сингулярным правопреемником (отказополучателем, легатарием).

Таким образом, наследственное правопреемство – это вызванные смертью гражданина (наследодателя) отношения по непосредственному и универсальному переходу его прав и обязанностей в установленном законом порядке к другим лицам (наследникам).

Основные категории наследственного права.

Наследодатель – тот, чье имущество переходит в порядке наследственного правопреемства. Это граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, причем не обязательно дееспособные.

Наследник – лицо, к которому переходит имущество наследодателя в порядке наследственного правопреемства. Им может быть гражданин, юридическое лицо, государственное или муниципальное образование. Наследником может быть так же лицо, зачатое при жизни наследодателя и родившееся после его смерти.

Не могут быть наследниками граждане, которые своими противозаконными действиями против наследодателя, других наследников, против волеизлияния наследодателя способствовали призванию наследства на себя, если эти обстоятельства подтверждены судом.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав, а так же дети и родители, злостно уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя.

Наследственная масса – это имущественный комплекс, т.е. совокупность имущественных прав и обязанностей, переходящих от наследодателя к наследнику.

Открытие наследства – это возникновение наследственных правоотношений. Временем открытия наследства считается тот день и час, когда лицо умерло, что подтверждено медицинской справкой, или момент вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. До этого времени, независимо от состояния здоровья наследодателя, никаких наследственных правоотношений возникнуть не может.

Особую сложность представляет ситуация, когда связанные между собой лица умирают один за другим с маленьким промежутком времени. Так, супруги попадают в автокатастрофу, где один умирает на месте происшествия, а другой через несколько часов в больнице. Как решить вопрос об имуществе: то ли признать, что переживший супруг унаследовал имущество после первого, то ли разделить их общее имущество и открыть наследство после каждого. Если такие лица умирают в рамках одних календарных суток, то они признаются лицами, умершими одновременно, и наследство открывается после кончины каждого из них в отдельности.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами РФ, то местом открытия наследства является место нахождения наиболее ценной части движимого или недвижимого имущества наследодателя.

Виды наследования. Гражданское право признает за гражданином как за собственником своего имущества, право распоряжаться своим имуществом, в том числе и на, случай смерти, что выражается в составлении завещания. Если же завещание отсутствует, то законодательство старается восполнить волю наследодателя, ориентируясь на среднестатистического человека, а потому призывает к наследству супруга, детей, родителей и т.д.

Поэтому выделяются два вида наследования: 1) по завещанию; 2) по закону. Второй порядок применяется лишь при отсутствии завещания наследодателя.

Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, определенных законом, и не отмененное волей наследодателя. Порядок наследования по закону исходит из презумпции «средней воли» наследодателя и применяется:

1) если наследодатель не оставил завещание или его завещание признано не действительным;

2) если завещание касается только части имущества или завещание частично признано недействительным. Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

3) если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства.

Законом определяется круг наследников по закону. Все возможные «законные» наследники делятся на несколько очередей и призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруги и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. наследуют за своих родителей, которых ко времени открытия наследства уже нет в живых. Они призываются к наследованию, но наследуют долю умершего, как если бы он был жив, и потом делят ее между собой. Другими словами они как бы представляют своего родителя в наследственных правоотношениях.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянники) наследуют по праву представления.

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой очереди призываются к наследованию родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

К наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Совершенно особую группу наследников представляют нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Иждивенцами признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном обеспечении наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником их существования. Нетрудоспособными признаются лица пенсионного возраста, инвалиды, лица, не достигшие 16 лет, и ученики до 18 лет.

Такие лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

При наследовании по закону существует одна особенность определения наследственной массы, подлежащей распределению по правилам наследования по закону. Среди всего имущества наследодателя выделяются предметы обычной домашней обстановки и обихода. Предметы, относящиеся к данной категории, не включаются в общую наследственную массу, а переходят к лицам, которые не менее одного года до смерти наследодателя жили с ним.

Правомочие собственника по распоряжению имуществом включает возможность распоряжаться им на случай смерти. После кончины собственник может оставить свое имущество кому угодно. Таким образом, наследование по завещанию – это переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства к лицам, указанным самим наследодателем в особом распоряжении, которое совершается при жизни на случай жизни (завещание).

Завещание выражает волю наследодателя, а потому является односторонней сделкой, которой, однако, присущи существенные особенности:

1. Завещание носит личный характер, так как представляет собой выражение личной воли завещателя. Это означает, что:

- при совершении завещания невозможно представительство, в том числе и законное, поэтому не могут завещать имущество недееспособные и частично дееспособные граждане, так как закон не признает за ними права распоряжаться имуществом; не могут так же завещать от имени подопечных законные представители этой категории лиц;

- завещание должно быть собственноручно подписано наследодателем: если же он не сможет это сделать в силу физических недостатков, болезни и т.п., то оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица другим гражданином, с указанием причин, по которым завещатель не смог подписать завещание собственноручно. Таким лицом (рукоприкладчиком) не может быть нотариус или иное должностное лицо, удостоверяющее сделку;

- гражданин, в пользу которого составляется завещание, не может присутствовать при совершении завещания.

2. Завещание носит строго формальный характер, ему требуется обязательное нотариальное удостоверение, без которого завещание силы не имеет (так называемое «домашнее завещание»). К нотариально удостоверенным приравниваются завещания граждан, находящихся в больницах, санаториях, домах престарелых, удостоверенные главврачами или директорами этих учреждений; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах РФ, удостоверенные капитаном; завещания граждан, находящихся в экспедиции, удостоверенные начальниками этих экспедиций, и др. При отпадении данных обстоятельств последующее нотариальное удостоверение не требуется.

3. Завещание – распорядительная сделка, направленная на установление наследственного преемства, поэтому в ней обязательно должно содержаться распоряжение имуществом на случай смерти, должен устанавливаться круг наследников. Завещание не обязательно должно касаться всего имущества, оно может касаться лишь его части, какой-либо вещи. Завещатель может устранить кого-либо из законных наследников от наследования по закону.

При жизни завещатель может в любой момент изменить завещание. Наследодатель своим завещанием не связан. Новое завещание отменяет старое. Отменить завещание можно:
путем заявления в нотариальную контору об отмене завещания;
путем удостоверения в нотариальной конторе нового завещания.

Содержание завещания в основном состоит в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. В РФ действует принцип свободы завещания, согласно которому завещатель может завещать все свое имущество или его часть любому лицу.

Поэтому потенциально возможно нарушение интересов особо нуждающихся «законных» наследников: несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, нетрудоспособного супруга, родителей и иждивенцев. Поэтому указанные лица имеют право на обязательную долю. Независимо от содержания завещания эти лица должны получить не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Законодательством предусматривается возможность подназначения наследников, т.е. указания в завещании другого наследника на случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства или не примет его.

В Российском гражданском праве также существует институт завещательного отказа (легата). Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые получают право требовать его исполнения. Например, завещатель распорядится отдать все имущество своему сыну, но того обяжет отдать домашнюю библиотеку Волгоградскому государственному техническому университету. Другими словами, к отказополучателю переходит отдельное право, имущество свободное от долгов. Но именно поэтому законом установлено правило, что, отказополучатель получает свой легат после уплаты всех долгов наследодателя. Кроме того, легат недействителен в части, причитающейся необходимым наследникам (имеющим право на обязательную долю).

Помимо всего, наследодатель может обязать наследника исполнить действия, направленные на осуществление какой-то общеполезной цели. Например, на наследника возлагается обязанность использовать переходящие по наследству картины для устройства ежегодных бесплатных выставок. Эта обязанность устанавливается не в интересах какого-нибудь конкретного лица, а неопределенной группы лиц, общества в целом.

Особый случай наследования – это наследование по основанию выморочности имущества. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, то имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

Принятие наследства – это, по существу, односторонняя сделка, которая, однако, должна совершаться без всяких условий и оговорок. Наследник, принявший наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся в наличии в момент принятия наследства, но и на то, которое было в наличие в момент открытия наследства.

Существуют два способа принятия наследства:
Подача заявления в нотариальную контору о принятии наследства и выдача свидетельства о праве на наследство.
Фактическое вступление во владение наследственным имуществом, т.е. совершение действий по управлению имуществом: уплата налогов, иных платежей, ремонт наследуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру и т.п. Эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник относится к этому имуществу, как к своему. Так как наследственное правопреемство относится к категории универсального, то вступление во владение во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства. Однако практически вступление в наследство должно быть подтверждено свидетельством о праве на наследство, выдаваемым нотариальной конторой, так как без него новый собственник не сможет распорядиться имуществом ввиду того, что не будет иметь возможности доказать свое право собственности.

Сделка по принятию наследства должна быть совершена в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Однако если лицо пропустило срок по уважительной причине, срок для принятия наследства может быть продлен судом. Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Отказ от наследства – по существу, это тоже односторонняя сделка. Однако она может совершаться только путем подачи в нотариальную контору заявления об отказе от наследства. Отказ всегда должен совершаться в пользу других лиц либо государства. Не допускается отказ в пользу лица, которое, согласно закону, не может наследовать, так как совершило противоправные действия против наследодателя и т.п., а также в пользу лица, лишенного права наследования путем указания на это в завещании наследодателя.

Наследник, отказавшийся от наследства, не вправе впоследствии претендовать на наследство.

Если наследник не вступил без уважительных причин в наследство в шестимесячный срок либо отказался от наследства, не указав, в чью пользу происходит отказ, то он считается не принявшим наследство.

Правовые последствия принятия наследства. Лицо, вступившее в наследство, становиться субъектом прав и обязанностей имущества, к нему перешедшего. Поэтому наследник несет «бремя наследства», т.е. отвечает по долгам наследодателя.

Кредиторы наследодателя вправе в течение 6 месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшему наследство или исполнителю завещания (душеприказчику), либо нотариальной конторе по месту открытия наследства, либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Пропуск шестимесячного срока влечет утрату кредиторами принадлежащих им прав. Другими словами, кредиторы должны оповещать наследников о своем существовании, предупреждать, что им необходимо рассчитываться по долгам наследодателя.

Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя не всем своим имуществом, а лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Выдача свидетельства о праве на наследство. Само по себе свидетельство о праве на наследство не порождает прав на наследуемое имущество, а лишь фиксирует вступление наследника в наследство. Но без данного свидетельства наследник реально не может распоряжаться имуществом, так как не сможет доказать наличие прав собственности на унаследованное имущество.

Свидетельство о праве на наследство выдается в нотариальной конторе по месту открытия наследства.

Обновлено 24.03.2012 06:00
 
© 2018 docpol.ru. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.